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侵害知识产权的诉讼时效如何计算(知识产权侵权诉讼时效期限多久)

导读:根据法律规定,知识产权维权诉讼期限为三年,自权利人知道或其实我们应当知道自己的权益受到损害之日起算。如果超过二十年,原则上就不再保护了,但在特殊情况下,其...

导读:根据法律规定,知识产权维权诉讼期限为三年,自权利人知道或其实我们应当知道自己的权益受到损害之日起算。如果超过二十年...更多法律知识,小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。

侵害知识产权的诉讼时效如何计算(知识产权侵权诉讼时效期限多久)

侵害知识产权的诉讼时效如何计算

导读:根据法律规定,知识产权维权诉讼期限为三年,自权利人知道或其实我们应当知道自己的权益受到损害之日起算。如果超过二十年,原则上就不再保护了,但在特殊情况下,其实可以申请延长。所以,为了避免超过诉讼时效,咱们得及时维权,还要妥善保存证据,这样才能准确计算诉讼时效的起点。

一、侵害知识产权的诉讼时效如何计算

关于知识产权的维权诉讼期,法定时效设定为三个自然年。

这里的“日”指的是从权利主体知晓或被认定应该已经知晓其权益遭到损害的那一刻起开始计算的。

若涉及到的权利受损时期已经超出了二十年之久,那么人民法院原则上将不再提供法律保护,但在特殊情况下,法院仍可依据权利人的申请酌情决定是否予以延长。

因此,当知识产权遭受侵犯时,我们必须尽快采取行动维护自身权益,以避免因超过诉讼时效而失去胜诉机会。

在实际操作过程中,务必妥善保管相关证据材料,以便准确地确定诉讼时效的起算时间。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者其实我们应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院其实可以根据权利人的申请决定延长。

二、侵害知识产权的民事责任是怎么规定的

如存在从事非法活动涉及金额达到五万元及以上或违法盈利数额达到三万元及以上此类情况者,其行为将被视为情节严重。

对此类犯罪行为,法院将依照假冒注册商标罪定罪量刑,判处三年以下有期徒刑或是拘留,同时进行罚金的法律制裁。

然而对于那些涉及非法经营总金额超过二十五万元,或者违法盈利总额达至十五万元及以上的案件,其性质则被视为情节极其严重。

在这种情况下,法院将会依法依规地以假冒注册商标罪对被告人追究刑事责任,并作出相应的判刑决定,通常会处以三年以上、七年以下的有期徒刑,同时附加罚款的惩罚措施。《最高法最高检关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”,其实我们应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;

(三)其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”,其实我们应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的;

(三)其他情节特别严重的情形。

三、侵害知识产权的诉讼时效是几年

侵犯知识产权的诉讼时效标准通常设定为三年。依据我国相关的法律准则,自权利人明确知晓或推断出自身权益遭受损害及义务人身份之日起开始计算。然而,值得我们关注的一点是,当所讨论的问题涉及到发明专利申请公告发布之后直至专利权正式赋予之前这段时间内,由于使用者并未支付相应的使用费用而产生的纠纷时,诉讼时效将被调整为两年,自专利权人获悉或其实我们应当获悉他人正在使用其发明之日起开始计算;若涉及的是持续性的侵权行为,则诉讼时效应从侵权行为彻底结束之日起开始计算。在实际事例中,诉讼时效的起点与计算方法可能会因为具体情况的变化而有所区别。

知识产权维权诉讼期限为三年,自权利人知悉或应知权益受损日起算。超过二十年原则上不予保护,但特殊情况下可申请延长。为免时效过期,需及时维权并妥善保存证据,确保准确计算时效起点。

侵害知识产权的诉讼时效如何计算(知识产权侵权诉讼时效期限多久)

知识产权侵权诉讼

知识产权诉讼是指在人民法院进行的,涉及知识产权的各种诉讼的总称,包括知识产权民事诉讼、知识产权行政诉讼和知识产权刑事诉讼。

知识产权,是我们创造者享有的独特的权利,这些发明创造的专有权利在申请了保护之后就不容侵犯,如果这时候遇到了知识产权侵权就要进行诉讼,那么知识产权侵权诉讼的特点是怎么样呢的呢?律图网站为您解答。

一、诉讼主体广泛

在知识产权诉讼中,知识产权权利人、权利受让人、被许可人以及其他利害关系人都有可能成为诉讼主体。例如某专利权人获得专利权后将该专利权的部分权利又转让给第三人推广实施,该第三人在不同地域,以不同的许可方式许可他人实施,在提起侵权诉讼时,专利权人、专利权受让人、被许可人都有可能成为知识产权诉讼的原告。法院在审查起诉时,应仔细审查他们之间的转让和许可合同,并应分别情况,确定诉讼主体的资格。

二、诉讼法律关系复杂

在知识产权诉讼中,往往既涉及到财产权利,又涉及到人身权利。侵权诉讼中或出现侵权纠纷和权属纠纷以及与第三人的合同纠纷并存的情况;或出现因当事人各自拥有不同类型的知识产权而形成权利冲突的情况;或出现因同一违法行为甚至多个违法行为而引起的民事侵权责任、民事违约责任甚至行政责任等不同法律责任的情况。这些都使知识产权诉讼的法律关系复杂化。

三、诉讼争点专业技术性强

知识产权诉讼中,诉讼争议的焦点有多且专业技术性强的特点。在诉讼案件审理时,一般需要首先确认权利归属,或者确定原告是否享有受法律保护的权利以及该权利的范围;其次,在对被告的侵权行为的认定上,往往需要法官对侵权标的进行技术上和专业上的比较、判断,这又涉及到工程技术、自然科学甚至文学艺术鉴赏等方面的专业技术知识。如果不具备相关的专业背景,没有丰富的知识面,就难以真正把握知识产权诉讼的争点。

例如,对于涉及化学配方的商业秘密侵权诉讼,首先要确定当事人的配方是否符合构成商业秘密的四个要件;其次要判断被控侵权人的配方是否与原告的配方实质相似。这一过程中,法官或律师如没有相关的化学知识,即使委托鉴定机构做技术鉴定,恐怕也难以看懂技术鉴定报告。更何况律师还要就诸如本方当事人配方的成分比例、反应过程、反应条件等具体专业技术问题去说服法官;而法官也要面对双方在这些专业技术问题上截然不同的陈述,独立做出判断,这些都对知识产权诉讼的参加者,尤其对法官和律师提出了更高的要求。

四、取证和举证困难

由于知识产权客体具有无形的特点,加上对侵权行为的判断又需要专业技术知识。因此,在知识产权诉讼中无论是当事人对侵权事实证据的提供,还是就已提供的证据进行说服,都比证明有形财产侵权要困难得多。而这一现象的出现,使诉讼中在举证责任的分配上对法官提出更高的要求,法官只有灵活、准确地运用举证责任的转移和倒置规则,才能在诉讼中更好地体现公平原则。

另外,由于与有形物权的侵权诉讼不同,知识产权诉讼的举证范围较一般侵权诉讼要复杂的多。在知识产权诉讼中,对原告而言,首先要提供受诉法院有管辖权的证据;其次,不仅要证明被告有侵权行为、自己有损害后果以及两者之间有因果关系,而且要证明自己拥有合法来源的、有效的知识产权,证明自己知识产权的权利范围。

五、侵权种类和形式多样

知识产权客体的非物质性,使得知识产权人无法以有形控制的占有形式来排除他人对自己权利的侵害。侵犯知识产权并不表现为侵权人剥夺了权利人的智力成果,而表现为侵权人在无法律依据而又未获得权利人授权的情况下使用了该智力成果。因此,在知识产权诉讼中侵权形式多为擅自使用、假冒、剽窃等形式。而对不同种类的知识产权,又有不同的侵权形式。例如,我国《商标法》第38条及其《实施细则》第41条共列举了6种侵犯商标专用权的形式,我国《著作权法》第45、46条共规定了15种侵犯著作权的形式。由于商标权和著作权具有不同的法律特征,这两类侵权行为的形式虽然都如此之多,但实际却是完全不同的。

六、赔偿数额难以计算

由于知识产权具有无形的特点,其价值往往难以估量。在专利侵权中,对专利和非专利技术成果的实施又需要一定的投资才能完成,在投资未收回的情况下,侵权人往往没有形成利润。在商标侵权中,一件侵权商标在侵权人所销售产品中所占比重的大小,以及在著作权诉讼中,作者所受到的精神损害的赔偿数额,都是非常难以计算的。

从我国的知识产权审判实践来看,损害赔偿问题一直是知识产权诉讼中的难点之一。1997年5月和2000年8月,最高人民法院曾两次专门召开了知识产权损害赔偿问题研讨会,以期解决这一难点问题。足见知识产权诉讼中赔偿问题的复杂性。

从以上知识产权侵权诉讼的六个特点,大家其实可以看出其复杂性,因此知识产权侵权往往需要专业的知识才能完全的掌握,经济和互联网的发展也为知识产权侵权诉讼带来了挑战,但是,国家的法律在不断完善,一定不会让知识产权侵权行为得以肆虐猖狂下去。


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